Derecho Marcario

Páginas: 35 (8606 palabras) Publicado: 9 de abril de 2012
INTRODUCCION






Definir la marca dentro del cuerpo legal que regule la protección de los derechos de propiedad industrial, constituye una herramienta valiosa tanto para los actores del comercio, como para los examinadores de marca y los que intervienen en la solución de conflictos, para contribuir a la certeza en la determinación de cuales signos pueden representar y constituir unamarca.

En el proceso de su construcción jurídica, el derecho de marcas fue desarrollado vastamente por dos corrientes doctrinales. La primera que encuadraba al mismo dentro de un derecho a la personalidad; la segunda encuadrándola dentro de los derechos sobre bienes inmateriales. Definir el objeto regulación jurídica del derecho de marcas nos llevaría por el camino de la segunda corrientedoctrinal, la que alcanzo su mayor esplendor en la primera mitad del siglo XIX, incorporándose desde éste punto de vista, en todas las legislaciones de propiedad intelectual.
El presente trabajo tiene por objeto comentar las teorías desarrolladas por la doctrina en cuanto a la naturaleza jurídica de la marca nacional e internacional, su definición legal y evolución en el ordenamiento jurídicoDERECHO MARCARIO


En principio la marca fue desarrollada por la doctrina alemana como derecho subjetivo, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales.
En la primera de las acepciones se consideraba la marca como un derecho de la personalidad, se afianza la vinculación entre el signo y su titular, como si fuera unarelación jurídico personal, no pudiendo ser en consecuencia trasmisible ya que la marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella, salvo en los casos de transmisión de la empresa como excepción, por cuanto la personalidad del titular de la marca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario. Esta concepción también quedaba entroncada con el principio de launiversalidad en el sentido de que el derecho de marcas tenía un ámbito universal siendo aplicables las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen, a todos los demás estados.
Este principio nacido en el seno de la doctrina alemana vio la luz por vez primera en 1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo del Reich hasta la década de 1920, periodo en que comienza a tomar fuerza elcarácter de bien inmaterial de la marca.
La concepción de la marca es un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho más débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además trasmisible aterceros.
En 1886 surgió el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que hasta la fecha ampara a nivel internacional el derecho de los autores, con el fin de que tengan el privilegio de controlar el uso sobre sus obras literarias, artísticas o científicas, así como recibir una retribución por su utilización.
Con 163 países incorporados, este convenio,conocido comúnmente como Convenio de Berna, es el más reconocido y firmado a nivel mundial. Establecido el 9 de septiembre de 1886, trajo consigo una nueva visión acerca del derecho de autor, así como reformas y adiciones a las leyes de los países. Ha sufrido cambios en varias ocasiones: París en 1896; Berlín en 1908; Berna en 1914; Roma en 1928; Bruselas en 1948; Roma en 1961; Estocolmo en 1967;París en 1971, y una corrección en 1979.
El Convenio de Berna ha sido fuente de inspiración para el establecimiento de leyes sobre el derecho de autor en los países. Permanece a pesar de haber sido el incipiente en la legislación de finales del siglo XIX. Para que sean protegidos los derechos de los autores sobre sus obras literarias, los países a los que aplica el Convenio de Berna deben estar...
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